Может ли муж продать жене машину?

Нюансы переоформления автомобиля: может ли муж продать жене машину?

Как переоформить автомобиль на близкого родственника?

Граждан зачастую интересует вопрос о том, может ли супруг продать машину супруге. Очевидно, владелец транспортного средства имеет право продать или подарить свой автомобиль одному из близких родственников, в том числе супруге. Необходимость переоформить машину на жену может возникнуть по следующим причинам:

  1. Женщине, по определенным обстоятельствам, предоставлены льготы на транспортный налог. В таком случае сумма налога может либо значительно снизиться, либо вообще не взиматься.
  2. Существует риск, что за долговые обязательства мужа, автомобиль могут конфисковать. Если вовремя переоформить машину на жену, то движимое имущество можно сохранить в семье.
  3. Во время длительного отсутствия мужа супруга должна иметь право распоряжаться машиной.
  4. Если переоформление автомобиля на жену позволит уменьшить стоимость страховки.

Согласно Семейному кодексу, на все совместно нажитое имущество оба супруга имеют равные права. Однако, транспортное средство относится к категории собственности, неподлежащей разделу.

У автомобиля может быть только один законный владелец, который в случае бракоразводного процесса, выплачивает половину от стоимости другому супругу.

О том, как разделить машину после развода, мы подробно рассказывали .

Осуществлять продажу или дарение ТС нельзя, если:

  • автомобиль находится в угоне;
  • является залогом по кредиту;
  • решением суда на машину наложен арест;
  • один из супругов недееспособный.

Сделать жену собственницей транспортного средства можно несколькими способами:

  • заключить брачный договор, согласно которому владельцем машины становится супруга;
  • оформить сделку купли-продажи;
  • подарить авто, оформив дарственную.

Составление договора дарения

Такой способ передачи права собственности жене считается наиболее выгодным. Чтобы в будущем не возникло проблем, желательно оформить все письменно и заверить у нотариуса, но это не является обязательным условием. Если даритель являлся законным владельцем машины более 3 лет, то налог с одариваемого близкого родственника взиматься не будет.

В договоре дарения не должно быть указано о предоставлении каких-либо денежных средств или услуг дарителю взамен на ТС. В противном случае сделка может быть аннулирована.

Нужно отметить, что после оформления дарственной, машина полностью переходит в собственность жены и, в случае развода, она не будет выплачивать мужу половину стоимости авто.

Может ли супруг передать автомобиль супруге по договору купли-продажи?

Мужчина может продать своей жене автомобиль без снятия с учета, заключив сделку купли-продажи. Нужно понимать, что в отличие от дарственной, на такое имущество супруги будут иметь равные права, даже если изначально машина была приобретена мужем до брака.

Подобный договор может вызвать сомнения у юристов, так как по факту, машина все равно остается в семье, а передача денег, чаще всего, формальная. Такую сделку легко можно будет оспорить в суде, поэтому использовать этот метод лучше всего, когда супруги уверены в том, что не поменяют своего решения в будущем.

Порядок действий

Итак, рассмотрим подробно, как передать авто супругу по договору купли-продажи.

Продажа автомобиля супругу складывается из ряда действий:

  1. В первую очередь нужно составить договор купли-продажи в трех экземплярах – два для супругов и один для предоставления в ГИБДД. Оформить ДКП можно в произвольной форме или скачать готовый бланк с интернета. В нем обязательно должно быть указано:
    • где и когда был подписан документ;
    • полные имена супругов и их паспортные данные;
    • место проживания сторон;
    • подробная характеристика и описание транспортного средства (марка, государственный номер, цвет, год выпуска, номера кузова, двигателя, свидетельства о регистрации, вин-код);
    • стоимость автомобиля необходимо указать как цифрами, так и прописью (как узнать, сколько стоит ТС?);
    • обозначение сроков и способа передачи авто и денег;
    • подписи обеих сторон.
  2. Затем необходимо подготовить документы для предоставления в ГИБДД:
    • паспорта (или их ксерокопии) продавца и покупателя;
    • ПТС;
    • свидетельство о регистрации ТС;
    • полис ОСАГО;
    • заполненный договор купли-продажи;
    • доверенность, если от лица продавца и/или покупателя выступает доверитель.
  3. Обмен ключей от автомобиля и всех сопутствующих документов на деньги – между супругам этот шаг имеет формальный характер.
  4. Регистрация в ГИБДД. Сотрудники проверят документы и отправят машину на осмотр. Жена может оформить регистрацию самостоятельно или вместе с мужем (о том, в какой срок осуществляется переоформление авто после покупки, как проверить наличие регистрации и что делать, если она не была произведена, можно узнать ).Лучше всего заранее зайти на портал Госуслуги и воспользоваться электронной очередью – это существенно сэкономит время и деньги.
  5. Оплата госпошлины осуществляется в ГИБДД или в банке и составляется 850 рублей. Если есть необходимость в новых номерах, то к этой сумме добавляется еще 2 тысячи.
  6. Новому владельцу выдаются свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства с внесенными изменениями, гос.номера – при их замене (о том, как продать авто вместе с номерами, говорится , а в этой статье мы рассказывали о том, как оставить себе регистрационные знаки после продажи ТС).

На нашем портале вы найдете другую полезную информацию на тему продажи ТС, а именно: как реализовать лизинговый автомобиль, битую, неисправную или сгоревшую машину на запчасти, а также как продать авто, доставшееся по наследству.

Существует несколько способов передачи прав собственности на машину жене. Самый выгодный из них – оформить дарственную. Если такой вариант вам не подходит, можно заключить договор купли-продажи, в результате которого оба супруга будут иметь на машину равные права. Главное, правильно оформить договор и соблюсти все правила, связанные с переоформлением автомобиля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Справочник для освобождающихся из исправительных учреждений Пермской области
2-е издание

Об освобождении

Процедура освобождения,
получение документов при освобождении,
обеспечение одеждой, продуктами питания, расходами на проезд до места жительства,
расчет по заработной плате,
предупреждение родственников об освобождении,
взаимопомощь.

Когда это происходит.

Осужденные к лишению свободы освобождаются в первой половине последнего дня срока наказания. Если срок оканчивается в выходной или праздничный день, осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или предпраздничный день. При определении срока в годах он оканчивается в последний день истечения года (при этом не имеет значение число дней в году, т.е. является ли он високосным), если срок определен в месяцах, то он оканчивается в последний день истечения месяца (при этом не имеет значение количество дней в каждом месяце).

Как оформляются справки об освобождении.

Справка об освобождении является документом, удостоверяющим личность (так же как паспорт, но в отличие от него, на небольшой срок).

Справки по форме «А» выдаются лицам, в отношении которых приговор отменен с прекращением уголовного дела, или передачей дела на новое рассмотрение, с заменой меры пресечения на более мягкую.

Справки по форме «Б-ИЛ» выдаются лицам, не погасившим при отбывании наказания задолженность по исполнительным листам (в том числе по исполнительным листам о взыскании алиментов на содержание детей).

Справки по форме «Б» выдаются всем остальным освобождаемым гражданам Российской Федерации.

Справки по форме «В» выдаются иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживавшим в России до ареста, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживавшим до ареста за границей, но после освобождения остающимся на временное или постоянное жительство в Российской Федерации.

В строке справки «Следует к месту жительства» указывается населенный пункт, район, область, край, республика, куда выезжает освобождаемый. Корешки справок об освобождении хранятся в колонии 1 год, после чего уничтожаются по акту.

В получении личных документов, вещей, ценностей освобождаемый расписывается на внутренней стороне второй обложки личного дела.

Обратите внимание: освобождаемый сам указывает тот населенный пункт, куда он едет. Если Вы назовете населенный пункт неточно, не задумываясь, потом будет очень сложно обосноваться (реализовать свое право на жилище) в том населенном пункте, где действительно хотели бы жить.

В случае утраты справки об освобождении Администрация может выдать ее дубликат по запросу ОВД.

Кроме названной справки при освобождении осужденному выдаются принадлежащие ему вещи, ценности, средства, хранящиеся на его лицевом счете, личные документы и ценные бумаги.

Документы, относящиеся к заболеванию человека, могут быть отправлены в адрес медицинского учреждения, в которое обратился освобожденный гражданин по прибытии к месту жительства, по запросу учреждения. Кроме того, статьей 31 закона РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» каждому гражданину гарантируется право непосредственно знакомиться с медицинскими документами о состоянии его здоровья и делать с них копии.

В соответствии с «Инструкцией о порядке учета рабочего времени работы осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, засчитываемого в общий трудовой стаж» сведения карты учета о суммарном времени работы осужденного должны быть занесены в трудовую книжку или справку.

Для исчисления пенсии ранее выдавалась справка о среднемесячной заработной плате, в настоящее время замененная Страховым свидетельством государственного пенсионного страхования.

При освобождении на руки выдаются также паспорт (См. главу «Прибыл, чтобы жить») или документ, его заменяющий, трудовая книжка и пенсионное удостоверение. При отсутствии таких документов в личном деле осужденного администрация колонии должна заблаговременно принимать меры по их получению через территориальные органы внутренних дел (оплата бланка паспорта — 50% МРОТ, и 2-х фотографий возлагается на осужденного) и службы социальной защиты (пенсионные удостоверения) по месту расположения колонии.

Расчеты с освобождаемым.

Спецотдел учреждения должен своевременно оповестить о предстоящем освобождении все соответствующие службы.

При освобождении, после удержания подоходного налога, отчислений в Пенсионный фонд, возмещения расходов по содержанию осужденного, удержания по исполнительным листам (все удержания не могут превышать 75% суммы доходов отбывающего наказание, а с осужденных мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, инвалидов I и II групп, несовершеннолетних — не более 50%), освобождающемуся должны выдать заработанную или (и) имеющуюся на лицевом счете сумму.

В дорогу.

Ежегодно из исправительных учреждений Пермской области освобождается 10-11 тысяч человек. За 11 месяцев 2001 года, например, из учреждений ГУИН МЮ РФ по Пермской области были освобождены 6888 человек, из них: 1725(25,04%) человек — по отбытию срока наказания, 4346 человек — по УДО (63,1%), 370 (5,37%) человек — в связи с тяжелым заболеванием, 447 (6,49%) — в связи с заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Из учреждений АМ-244 и Ш-320 (в настоящее время преобразованы в Камское управление лесных исправительных учреждений и подчинены ГУИН МЮ РФ по Пермской области) ежегодно освобождается до 2500 и 1300 человек соответственно.

В соответствии с ч.1 ст. 181 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ, освобождаемые обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства (железнодорожным, автомобильным или водным транспортом). Проездными билетами для проезда в пределах только российской территории обеспечивает администрация исправительного учреждения (например, если человек следует до населенного пункта Украины, то деньги на билет даются из расчета проезда до границы смежных государств). В 2001 году исправительными учреждениями ГУИН МЮ РФ по Пермской области было выдано гражданам отбывшим наказание для оплаты транспортных расходов 68760 рублей.

Помимо денежных средств на оплату проезда освобождаемого должны обеспечить на период следования к месту жительства питанием по норме сухого пайка либо денежными средствами на него в сумме, исчисляемой от средней стоимости минимальной нормы питания осужденных за предшествующий освобождению месяц (Постановление Правительства РФ от 24.10.97 № 1358 «О порядке обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда к месту жительства осужденных, освобождаемых от отбывания наказания»).

Кроме того, если у освобождающегося нет одежды по сезону ввиду того, что последний был арестован в другое время года, его должны обеспечить ею за счет фонда учреждения. Было бы неплохо заблаговременно сообщить об этом начальнику отряда. На эти цели и другую материальную помощь освобождающимся в 2001 году исправительными учреждениями ГУИН МЮ РФ по Пермской области израсходовано 88840 рублей.

Если Вы не полностью были обеспечены средствами на приобретение проездных документов можно обратиться в приемную ГУИН МЮ РФ по Пермской области (614000, г. Пермь, ул. Островского, 25).

Освобожденные граждане, нуждающиеся по состоянию здоровья в постороннем уходе, и освобождаемые несовершеннолетние в возрасте до 16 лет в дороге должны сопровождаться родственниками или работниками исправительного учреждения.

В случае кражи у Вас денег или билетов следует обратиться с заявлением в милицию и получить справку, подтверждающую Ваше обращение к ним. Это поможет Вам подтвердить факт кражи и упростит оказание помощи.

Взаимопомощь.

В большинстве исправительных учреждений существует общественный фонд или как его еще называют касса взаимопомощи. Она может быть общей на все исправительной учреждение, или их может быть несколько, в отрядах. Осужденными из средств находящихся на личных лицевых счетах могут направляться в фонд материальной помощи осужденным денежные средства. Заметим, что все это возможно исключительно на добровольной основе, размер такого перевода, разумеется, также не может устанавливаться директивно. Вся процедура сбора денежных средств в кассу взаимопомощи происходит через бухгалтерию исправительного учреждения и находится под контролем администрации учреждения. Однако решение о выделении материальной помощи, в том числе на одежду и обувь освобождающимся осужденным, принимается членами Кассы.

Побои: понятие, состав, квалифицирующие признаки

До начала XX в. отечественное уголовное законодательство не содержало самостоятельной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за побои, не причинившие вреда здоровью. Нанесение побоев в современном понимании в смысле ст.116 УК РФ рассматривалось как оскорбление действием (обида). В случае же наступления более тяжких последствий оно выступало способом причинения вреда здоровью. Только с принятием Уголовного Уложения 1903 г. Хрестоматия по истории государства и права России / под ред. Титова Ю.П. — М.: Проспект, 2008. — С. 156. российское уголовное право стало придерживаться определенных принципов построения системы составов преступлений, посягающих на один родовой объект, в частности, была произведена трехступенчатая градация телесных повреждений по степени тяжести на тяжкие, весьма тяжкие и легкие. Впервые умышленное нанесение побоев, ударов и совершение иных насильственных действий, не вызвавшее расстройство здоровья, стало рассматриваться как преступление против здоровья в рамках Главы 23 «О телесном повреждении и насилии над личностью».

состав преступление здоровье

Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 годов также рассматривали указанное посягательство в качестве самостоятельного преступного деяния (ст.157 и ст.147, соответственно) Там же. — С. 478, 481. .

В действующем уголовном законодательстве нашей страны побои выделены в самостоятельный состав преступления, отличный от причинения легкого вреда здоровью. Однако побои или иные насильственные действия, причиняющие физическую боль, также являются преступлением против здоровья человека. Во-первых, с точки зрения медицины физическая боль — это не только эмоциональная реакция человека на повреждающее воздействие, но и определенное нарушение функций организма. Во-вторых, побои, иные насильственные действия часто выступают как способ совершения более опасных преступлений, причиняющих определенный вред здоровью (ст. ст.111, 112, 115 УК РФ). Поэтому статья 116 УК РФ может рассматриваться как усеченный состав причинения вреда здоровью.

Согласно ст.116 УК РФ, побои — это нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль.

Родовым объектом преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ, являются общественные отношения в сфере обеспечения безопасности личности. Видовым объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие человеку право на пользование своим здоровьем. Непосредственным объектом следует признать общественные отношения, обеспечивающие право человека, на физическую (телесную) неприкосновенность. По мнению некоторых авторов, дополнительным непосредственным объектом побоев следует рассматривать честь и достоинство личности Кабанов П.Н. Современный подход к понятию и признакам побоев // Уголовному кодексу Российской Федерации 10 лет (итоги и перспективы // Сборник научных статей / Под ред. проф.Н.Г. Кадникова. — М.: Московский университет МВД России, 2006. — С. 165. .

Действия, входящие в объективную сторону, шире, нежели это следует из заголовка статьи. К ним относятся: а) нанесение побоев; б) совершение иных насильственных действий.

С объективной стороны побои представляют собой нанесение неоднократных ударов. Нанесение одного удара не может называться побоями. При отсутствии последствий, предусмотренных ст.115 УК РФ, нанесение единственного удара может рассматриваться как способ совершения другого преступления (оскорбление и др.).

Однако в литературе высказано мнение, что нанесение однократного удара по уровню общественной опасности стоит в одном ряду с иными аналогичными неоднократным и единичными актами, вследствие чего, в диспозиции ст.116 УК РФ должен быть указан и такой способ насильственного воздействия, как удар Эрдынеев С.П. Комментарий к ст. 116 УК РФ (ПОБОИ): // advokat. e-baikal.ru/news? record_id=116. .

Иные насильственные действия, причинившие физическую боль (сдавливание части тела, вырывание волос, щипание и пр.), также приравнены в статье 116 УК РФ к побоям.

Определение «боль» имеет широкое и узкое толкование. В широком смысле «боль — это страдание» Горелов А.А. Философия в вопросах и ответах: учеб. пособие / А.А. Горелов. — М.: Эксмо, 2009. — С. 156. , а с медицинской точки зрения «боль — это тягостное чувство, гнетущее ощущение. Она сопровождается рядом вегетативных реакций, таких как увеличение зрачков, повышение кровяного давления, бледность кожных покровов лица» Шишов Е., Сердюков А. Определение степени тяжести вреда здоровью при расследовании посягательств на личность // Уголовное право. — 2006. — № 4. — С. 128. . Боль является обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ. Этот признак присущ не только реальности самого факта преступления (побои), но и самой норме права, в которой подобные факты описаны.

Побои часто не оставляют после себя никаких видимых следов. В отличие от телесных повреждений они не нарушают анатомической целости тела потерпевшего. Если побои не оставляют никаких объективных следов, то судебно-медицинский эксперт в своем заключении отмечает жалобы потерпевшего, указывает, что объективных признаков побоев не обнаружено, и не определяет тяжести вреда, причиненного здоровью. Установление факта побоев в этих случаях относится к компетенции следствия и суда.

Однако побои могут быть и способом совершения другого преступления, например, причинения вреда здоровью, истязаний. Тогда действия виновного квалифицируются по ст. ст.111, 112, 117 УК РФ (в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью).

Многократность ударов можно понимать как нанесение определенного количества их одномоментно (в одном месте, в одно время, одному и тому же лицу), так и в течение продолжительного времени по одному удару, не повлекшему кратковременного расстройства здоровья. При такой ситуации важно установить направленность умысла лица. Отдельные удары, которые наносятся потерпевшему, например, ежедневно, могут быть способом совершения другого преступления — доведения до самоубийства, истязания.

Под иными насильственными действиями следует понимать любой разовый насильственный акт, не повлекший расстройства здоровья (толчок, выкручивание рук, пинок, защемление пальцев рук без признаков истязания и т.д.).

Вместе с тем, необходимо помнить о положениях ч.2 ст.14 УК РФ, которые должны применяться в силу обнаружившейся малозначительности действий (например, при единичных актах щипания, заламывания рук) Яни П. Причинение вреда деянием // Российская юстиция. — 1997. — № 1. — С. 32. .

С субъективной стороны побои могут быть нанесены лишь умышленно. Причем умысел может охватывать причинение как именно побоев, так и носить неопределенный характер. Виновный должен отвечать за фактически содеянное. Конечно, если прямой определенный умысел лица был направлен на причинение тяжкого вреда здоровью, но фактически были нанесены лишь побои, виновный должен нести ответственность по совокупности за нанесение побоев и за покушение на причинение тяжкого вреда здоровью Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред.А.И. Рарога. — М.: Эксмо, 2008. — С. 284. .

При побоях умысел может быть как заранее обдуманный, так и внезапно возникший. При внезапно возникшем между возникновением и реализацией умысла на совершение преступления нет разрыва во времени или он крайне незначителен. Например, гр.М. узнал, что его малолетнего сына избили подростки Кос. и Г. В связи с этим возмущённый М. решил пойти к родителям этих подростков и разобраться, но встретив во дворе Кос. и Г., не сдержался и нанёс им по несколько ударов своим брючным ремнём Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2007. — № 4. — С. 21. . При заранее обдуманном умысле между возникновением намерения совершить побои и его реализацией есть определённый период времени. Например, гр.С. оскорбил гр-ку Ю. Она пожаловалась своему мужу, гр.Ю. Последний в течение трёх дней обдумывал, в каком именно месте отомстить гр.С., нанеся ему побои. На четвёртый день, в подъезде дома, он несколько раз ударил гр.С. резиновой дубинкой по спине Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2009. — № 8. — С. 19. .

Неосторожное причинение физической боли не влечёт за собой уголовной ответственности.

Факультативными признаками субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ, являются цель и мотивы. Целью побоев и иных насильственных действий является причинение физической боли потерпевшему. В качестве мотивов побоев и иных насильственных действий могут выступать месть, ревность, неприязненные отношения и др.

Субъектом преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ, является лицо, достигшее 16 лет.

Взаимное нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль каждой из сторон, не является обстоятельством, устраняющим уголовную ответственность виновных. Например, гр.С. на почве неприязненных отношений нанесла несколько ударов по лицу гр.Р. В свою очередь гр.Р. нанесла в ответ несколько ударов по лицу гр.С. Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2006. — № 11. — С. 28. .

Побои, ответственность за которые предусмотрена часть 1 ст.116 УК РФ, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев.

Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ (ред. от 07.04.2010)»О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» Российская газета. — 16. 12.2003; 09. 04.2010. (в дальнейшем — ФЗ № 162-ФЗ) статья 116 УК РФ дополнена ч.2, установившая ответственность за те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений. Это было связано с исключением из ч.1 ст.213 УК РФ такого признака уголовно наказуемого хулиганства, как применение насилия к гражданам. Тем самым была усилена ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, в случае совершения его из хулиганских побуждений.

Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2008. — № 1. — С. 2. гласит: «С учетом того, что субъективная сторона хулиганства характеризуется прямым умыслом, оскорбления, побои, причинение вреда здоровью человека различной степени тяжести, совершенные в семье, в отношении родственников, знакомых лиц и вызванные личными неприязненными отношениями, неправильными действиями потерпевших и т.п., при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ, должны квалифицироваться по статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за преступления против личности».

Хулиганство совершается по мотиву, в основе которого лежит извращенный эгоизм, а также вульгарное понимание свободы. Хулиганский мотив состоит в стремлении в неуважительной форме бросить вызов обществу путем показного пренебрежения к общественному порядку, людям, нарочитой грубости и наглости, жестокости, «удали», «ухарства», буйства, бесчинства, бесстыдства и т.д. Хулиган беспричинно стремится нанести ущерб обществу, оскорбить общественную нравственность, унизить, обидеть отдельных членов общества или причинить им физический вред, чтобы продемонстрировать свою «удаль».

В п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.12.2009)»О судебной практике по делам об убийстве» Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1999. — № 3; 2010. — № 2. (в дальнейшем — Постановление от 27.01.1999 № 1) указано, что хулиганские побуждения имеют место тогда, когда поведение виновного является открытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение. Причем действия совершаются без видимого повода или с использованием незначительного повода как предлога для их совершения.

Хулиганские побуждения лишены какой-либо необходимости: они целиком проистекают из разнузданного эгоизма, связанного с неуважением к личности и человеческому достоинству, безразличным отношением к общественным интересам, пренебрежением к законам и правилам поведения.

Хулиганские мотивы существенно отличаются от корыстных и иных побуждений кажущейся неопределенностью, нечеткостью. Достаточно часто хулиганы на вопросы о причине совершения преступления дают неопределенные ответы: не помню, так как был пьян. Но любая осознанная и целенаправленная человеческая деятельность (в том числе и преступная) всегда мотивирована. Другое дело, что истинные мотивы иногда сознательно вуалируются преступниками либо установить их сложно по объективным причинам. Выяснение истинных мотивов возможно при тщательном анализе обстоятельств совершения преступления и личности преступника. О мотивах преступления можно судить по поведению субъекта.

Личные мотивы в большинстве случаев воплощаются в логически последовательных действиях, имеющих определенное внутреннее единство. Часто они организованны, целеустремленны и лишены действий, не продиктованных непосредственным желанием. По характеру, последовательности, определенной системности и внутренней согласованности действий можно заключить, что преступником руководили хорошо осознанные и ранее возникшие личные мотивы. Обусловленные же хулиганскими побуждениями действия хаотичны, непоследовательны, взаимно несогласованны. Значительное место в таком поведении занимает не само насилие, а более общие действия неправомерного и аморального характера. Многие из них вызваны случайными моментами обстановки происшествия. Бывает так, что месть, ревность, обида, неприязнь к определенному человеку и прочие личные мотивы являются для субъекта лишь удобным предлогом проявить явное неуважение не столько к данному потерпевшему, сколько к другим лицам и всему обществу в целом. В таких ситуациях преступление будет обусловлено хулиганскими побуждениями.

Насилие, продиктованное хулиганскими побуждениями, в большинстве случаев разнообъектно и многопредметно. Личность потерпевшего выступает в качестве одного из нескольких предметов посягательства. Потерпевшими могут быть любые лица.

Как уже отмечено выше, исключение из состава хулиганства признаков насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества сопровождается по ФЗ от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ введением хулиганских побуждений в качестве квалифицирующего признака в ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст.116 (побои), ст.167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. Возникают закономерные вопросы об отграничении хулиганства от перечисленных составов, поскольку хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, выражается в насилии, за которым следует и определенный вред личности.

Представляется, что квалифицировать деяния следует с учетом санкций рассматриваемых составов. Если хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, выразилось в причинении вреда личности, то при легком вреде здоровью (ч.2 ст.115 УК РФ), побоях (ч.2 ст.116 УК РФ) квалифицировать содеянное следует по ч.1 ст.213 УК РФ как хулиганство.

Нередко в приговорах и других судебных актах говорится о совершении деяния из хулиганских побуждений («хулиганских действиях») без указания на то, в чем они заключались. В. был осужден по п. «а» ч.2 ст.116 УК РФ за то, что он примерно в 22 часа в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире из хулиганских побуждений ударил доской для разделки овощей по руке свою мать, причинив ей побои. Президиум Московского городского суда в порядке надзора удовлетворил протест заместителя Председателя Верховного Суда РФ, в котором ставился вопрос о переквалификации действий В. с п. «а» ч.2 ст.116 на ч.1 ст.116 УК РФ, указав в постановлении: «Вывод о совершении В. преступления из хулиганских побуждений суд в приговоре мотивировал лишь тем, что никаких причин, кроме алкогольного опьянения, для избиения осужденным потерпевшей не было». Однако по материалам дела видно, что В. и пострадавшая постоянно ссорились на бытовой почве, что свидетельствует о наличии между ними неприязненных отношений. При таких обстоятельствах вывод суда о совершении преступления из хулиганских побуждений нельзя считать обоснованным Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2008. — № 4. — С. 21-22. .

Впоследствии часть 2 ст.116 УК РФ Федеральным законом от 24.07.2007 № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму» Российская газета. — 01. 08.2007. была дополнена пунктом «б», предусматривающим ответственность за совершение побоев по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Мотив законодателя, последовательно ужесточающего пределы уголовной ответственности за совершение экстремистских преступлений, понятен: экстремистская деятельность (во всем своем многообразии) стала настолько опасна, что начинает угрожать основам безопасности общества и государства. На необходимость более жесткой реакции уголовного закона в отношении данного явления указано во множестве научных и публицистических работ См., напр.: Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом: уголовно-правовой и криминологический аспекты. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — С. 4. , и этот подход должен найти одобрение у любого здравомыслящего человека. Поэтому побудительные мотивы усиления уголовной репрессии за экстремистские преступления ясны и в целом вызывают поддержку.

Для применения п. «б» ч.2 ст.116 УК РФ необходимо установить соответствующий мотив.

Пункт 1 ст.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 29.04.2008)»О противодействии экстремистской деятельности» Российская газета. — 30. 07.2002; 06. 05.2008. содержит развернутое определение экстремизма (экстремистской деятельности), разновидностью которого является возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.

Мотив может быть обусловлен ненавистью к потерпевшему как к представителю определенной национальности, расы или религии либо может служить проявлением шовинистического мировоззрения, ксенофобии или религиозной нетерпимости, когда ненависть или вражда распространяются на лиц всех иных национальностей или всех иных иноверцев. Повышенная опасность этого вида побоев обусловлена тем, что оно посягает не только на жизнь человека, но и на гарантированное ст. 19 Конституции РФ равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его национальной, расовой или религиозной принадлежности.

Фундаментальное основание экстремистского мотива состоит в противопоставлении «я (мы) — они». Такое противопоставление — не просто констатация существующего факта различия в национальной, расовой, этнической, религиозной принадлежности. Оно динамично, и его динамика сводится к стремлению ущемить законные права и интересы «их» именно потому, что «они» отличны от «меня (нас)». А вот степень желаемого ущемления прав и интересов «других» объективно может варьироваться: от словесного унижения до физического уничтожения. Примечательно, что в уголовно-правовой доктрине стран общего права те преступления, которые мы называем экстремистскими, получили наименование преступлений ненависти (hate crimes). Например, в соответствии с § 485 Закона штата Нью-Йорк «О преступлениях ненависти» (2000 г.) Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии): Учебное пособие. Изд. 3-е, переработ., и доп. — М.: Зерцало, 2001. — С. 189. , к таковым относится любое умышленное деяние, образующее состав преступления, совершенное полностью или в значительной части в связи с принадлежностью потерпевшего лица к иной расе, национальности, полу, вероисповеданию, религиозному культу, сексуальной ориентации, а также в связи с наличием инвалидности.

Квалифицированные виды побоев наказываются обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Предлагается в ряд статей УК РФ, предусматривающих составы насильственных преступлений против личности, в частности, в ст.116 УК РФ, включить следующий квалифицирующий признак — «совершение преступления в отношении члена своей семьи» Шахов В.И. К вопросу об ответственности за внутрисемейные насильственные преступления: // www.yurclub.ru/docs/pravo/0403/13.html. . Концепция ужесточения ответственности за совершение насилия в семье нашла отражение в действующем уголовном законодательстве ряда зарубежных стран. В уголовных кодексах таких стран как Испания, Швеция, Франция, США содержаться положения, согласно которым предусматривается повышенная ответственность, если насильственное посягательство совершено в отношении своего супруга (сожителя), ребенка либо иного лица подпадающего под условную категорию «близких» Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Указ. соч. — С. 191, 193. .

Кража и грабеж — чем одно преступление отличается от другого?

Определение кражи

Кража — это скрытое хищение чужого имущества, т. е. его изъятие происходило в отсутствие владельца или других лиц или же правонарушение совершалось в их присутствии, но незаметно для них.

Также кражей считается тот случай, когда виновный считал, что совершает преступление тайно, хотя его и видел собственник похищаемого имущества или другие лица.

Понятие грабежа

Грабежом считается открытое изъятие имущества, принадлежащего потерпевшему. Это означает, что хищение происходило в присутствии владельца имущества или посторонних лиц и при этом правонарушитель понимал, что свидетели грабежа осознавали преступный характер его действий независимо от того препятствовали они совершению этого преступления или нет.

Мы решаем юридические проблемы любой сложности. #Будьтедома и оставляйте свой вопрос нашему юристу в чате. Так безопаснее. Задать вопрос

Чем отличаются друг от друга?

Основные отличия кражи от грабежа можно представить в следующем виде:

Характеристики Кража Грабеж
Преступный умысел Виновное лицо старается скрыть совершение преступления или остаться незамеченным самому Открытое преступление, где виновный осознает, что за его действиями наблюдают, однако сознательно их совершает
Обстоятельства Совершается тайно и без насилия над потерпевшим Совершается как без так и с применением насилия, не несущего опасности для жизни или здоровью потерпевшей стороне
Ограничение по сумме похищенного имущества для возбуждения уголовного дела Уголовная ответственность наступает с хищения от 2 500 рублей Ограничения по сумме для возбуждения уголовного дела нет, ответственность по УК наступает с хищения любой суммы у потерпевшего

Более подробно отличия между понятиями кражи и грабежа, а также разбоя, мы рассматриваем в этом материале.

Состав преступления кражи

Объектом преступления является право собственности, принадлежащее потерпевшей стороне, а объективной стороной — его тайное изъятие.

Субъектом преступления выступает физическое лицо в возрасте от 14 лет, а субъективной стороной — прямой умысел завладения чужим имуществом с корыстной целью присвоить это имущество себе (о том, что будет, если кражу совершит несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, читайте в этой статье). Мотивом здесь выступает личное обогащение.

Подробнее о составе преступления при краже, ее объективных и субъективных признаках, узнаете .

Пример

Примерами кражи, как тайного преступного деяния по изъятию чужого имущества в свою пользу могут служить ситуации, когда:

  • преступление совершается в отсутствии собственника имущества (например, кража из квартиры пока хозяева находятся на работе);
  • кража происходит в присутствии собственника или других лиц, но незаметно для них, например, кража совершается в магазине, когда продавец не наблюдает за злоумышленником (какая ответственность предусмотрена за совершение такой кражи в магазине читайте );
  • кража происходит на глазах у очевидцев, не знающих или не осознающих, что совершается преступление (например, угон автотранспортного средства на глазах у свидетелей, полагающих, что автомобиль принадлежит злоумышленнику);
  • преступление происходит в присутствии лиц, не способных осознавать происходящее (например, кража совершается в присутствии спящих, малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии);
  • кража совершается в присутствии лиц, которые тайно наблюдают за её совершением и осознают происходящее (например, сосед наблюдает за действиями вора в дверной глазок).

Подробнее о видах краж и их квалифицирующих признаках читайте .

Ответственность по закону

За совершение преступления, квалифицируемое как кража, предусмотрено одно из наказаний в виде:

  • оплаты штрафа в сумме до 80 000 рублей или в размере заработка или какого-либо другого дохода правонарушителя до полугода;
  • общественно-полезного труда на срок до 360 часов;
  • исправительных работ до одного года;
  • до двух лет ограничения свободы виновного лица;
  • до двух лет принудительных работ;
  • нахождения под арестом до четырехмесячного срока;
  • лишения свободы до двухлетнего срока.

Изъятие имущества путем кражи, совершенное группой правонарушителей с предварительным сговором или незаконным проникновением в помещение или если пострадавшей стороне был нанесен значительный (не менее 5 000 рублей) ущерб или же если кража была произведена из личных вещей пострадавшего, находившихся при нем, наказывается:

  • штрафом до 200 000 рублей или в размере заработной платы каждого из осужденных или какого-либо их иного дохода за период до полутора лет;
  • или бесплатным общественно-полезным трудом до 480 часов;
  • или назначением исправительных работ до 2 лет;
  • или назначением принудительных работ до пятилетнего срока совместно с ограничением свободы до одного года или без него;
  • или лишением свободы до пятилетнего срока вместе с ограничением свободы до одного года или без ограничения свободы.

Если преступление совершено в крупном (более 250 000 рублей) размере или оно произошло с проникновением в жилище потерпевшего или кража совершена из продуктопровода, осуществляющего транспортировку нефти, газа или нефтепродуктов или же с банковского счета или электронного кошелька потерпевшего, то наказание будет наложено в виде:

  • штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере зарплаты или какого-либо другого дохода правонарушителя от 1 года до 3 лет;
  • или принудительными работами вплоть до пятилетнего срока вместе с ограничением свободы до полутора лет или без них;
  • или лишением свободы до шестилетнего срока с уплатой штрафа до 80 000 рублей или в размере заработной платы или какого-либо другого дохода осужденного в полугодовом размере или без уплаты такового и с ограничением свободы до полутора лет или без такового.

Если же кража произведена организованной группой или стоимость украденного имущества составила более 1 миллион рублей, то оно наказывается как лишение свободы до 10 лет с уплатой штрафа в размере до 1 миллиона рублей или в сумме равной заработку или другому доходу за пятилетний период или без уплаты штрафа и с ограничением свободы до двухгодичного срока или без него.
Подробнее об ответственности за кражу мы рассказываем в отдельной статье, а узнать о том, от какого размера украденной суммы наступает уголовное наказание, можете .

Состав преступления грабежа

Объектом преступления грабежа также выступает право собственности потерпевшего и его открытое изъятие в качестве объективной стороны.

Субъектом преступления является физическое лицо в возрасте от 14 лет, а субъективной стороной — прямой умысел в завладении имуществом, принадлежащим потерпевшему. Действуя открыто злоумышленник преследует корыстную цель, а мотивом к совершению преступления будет присвоение себе похищенного имущества.

Примером грабежа являются ситуации, когда:

  • преступление происходит на глазах у хозяина имущества или других свидетелей, понимающих, что происходит хищение имущества (например, хозяин квартиры застигает вора врасплох в момент совершения кражи);
  • преступление совершается явно и виновное лицо знает или предполагает, что за его действиями могут наблюдать (например, злоумышленник совершает кражу в магазине, зная, что в нем установлены камеры наблюдения);
  • преступление совершается с угрозой или нанесением вреда здоровья (например, правонарушитель срывает с шеи жертвы цепочку, вырывает из рук сумку или словесными угрозами заставляет отдать добровольно).

Ответственность

За совершение грабежа правонарушителю полагается наказание в виде:

  • общественно-полезного труда на срок до 480 часов;
  • или исправительных работ до 2 лет;
  • или ограничения свободы от 2 до 4 лет;
  • или принудительных работ до четырехлетнего срока;
  • или нахождения под арестом до полугода;
  • или лишением свободы до четырехлетнего срока.

Если грабеж осуществляется группой лиц по предварительному сговору, или с незаконным проникновением в помещение, или с применением неопасного для жизни и здоровья потерпевшего насилия, или с угрозой насилия, или же в крупном размере, то на виновных лиц будет наложено наказание в виде:

  • принудительных работ до 5 лет;
  • или лишения свободы до 7 лет с уплатой штрафа до 10 000 рублей или в размере зарплаты или другого дохода виновного лица или без уплаты такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без ограничения свободы.

За грабеж, который совершен организованной группой правонарушителей или же в особо крупном размере, положено наказание как лишение свободы от 6 до 12 лет с уплатой штрафа до 1 миллиона рублей или в сумме равной заработку виновного лица до 5 лет или без уплаты такового и с ограничением свободы до 2 лет или без ограничения свободы.

Подробно об отличиях

Основное отличие кражи от грабежа — это скрытность преступления. Однако, некоторые ситуации затрудняют однозначность квалификации преступления к краже или к грабежу.

Так, если правонарушение совершается в магазине, где установлены камеры видеонаблюдения, но преступник не знает об этом и, совершая хищение, предполагает, что действует скрытно, то такое правонарушение будет считаться кражей. Если же преступник знает о системе видеонаблюдения и осознает, что хищение будет замеченным, то это уже считается грабежом.

Не всегда хищение в присутствии свидетелей или собственников имущества будет считаться грабежом. Потерпевшие и другие присутствующие лица должны четко осознавать, что на их глазах совершается преступление. Например, люди могут думать что на их глазах происходит безобидный розыгрыш или же имущество забирает его собственник. В этом случае, преступление будет считаться кражей.

Важной составляющей преступления является его мотив. Если хищение имущества было совершено с целью временного пользования, то оно не может считаться ни кражей, ни грабежом. Например, девушка берет у подруги ювелирные украшения, чтобы их временно поносить и вернуть обратно.

Из наших отдельных публикаций вы также можете узнать о том, как квалифицируется и какое наказание предусмотрено за карманную и мелкую кражи.

Разница в мерах наказания

Уголовная ответственность предусмотрена как за кражу так и за грабеж. Причем наказание за кражу менее строгое, чем за грабеж.

В частности, минимальное наказание за кражу — это штраф до 80 000 рублей, за же грабеж минимальное наказание в виде штрафа не предусмотрено. Максимальным наказанием за кражу является лишение свободы до 10 лет, за грабеж же преступника могут осудить на срок до 12 лет.

Более того, хищение имущества путем кражи в сумме до 2 500 рублей не является уголовно наказуемым деянием. Ответственность за это правонарушение предусмотрено статьей 7.27 КОАП РФ «Мелкое хищение». Тут, правда, стоит заметить, что это не рецидив и не групповое преступление. А также отсутствуют признаки о которых написано в 7.27 КоАП.

Уголовная ответственность за хищение путем грабежа наступает без ограничения по сумме, т. к. это преступление считается более тяжким и может быть сопряжено с угрозой жизни и здоровью собственнику или других присутствующих лиц. Мы решаем юридические проблемы любой сложности. #Будьтедома и оставляйте свой вопрос нашему юристу в чате. Так безопаснее. Задать вопрос

Основные ошибки при разграничении

На практике нередки случаи, когда деяние с признаками кражи квалифицируется как грабеж или наоборот. Так хищение, при котором злоумышленник ошибочно считал, что действует тайно, не может считаться грабежом, даже ели за его действиями следят.

Не является грабежом хищение имущества у лица, которое не в состоянии адекватно оценить совершаемое у него хищение ввиду алкогольного или наркотического опьянения или ввиду психического заболевания.

Также не может считаться грабежом хищение в присутствии лиц, от которых преступник не ожидает сопротивления или же они проявляют к действиям виновного безразличие. Например, если преступное деяние совершается в отношении близкого родственника.

Таким образом, кража и грабеж — это хищение имущества с целью личного обогащения. Кража совершается тайно или в присутствии лиц, не осознающих преступность данного деяния, а грабеж — это открытое правонарушение, где виновное лицо действует не скрываясь, а в некоторых случаях и угрожает потерпевшему.

Видео по теме

Предлагаем посмотреть полезное видео о том, чем отличается кража от грабежа:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Может ли муж продать жене машину?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *